Ce presupune să fi martor într-un dosar penal?

Potrivit Codului de procedură penală, martorul este persoana care are cunoștință despre fapte sau împrejurări care pot ajuta într-o cauză penală.

Martorul poate fi propus de părți sau audiat de instanță sau de organele de urmărire și cercetare penală din oficiu.

Obligațiile martorului

  • Martorul este obligat să se prezinte la locul, ziua și ora care sunt arătate în citație. Dacă martorul nu se poate prezenta, poate formula o cerere motivată de amânare a declarației sale. Dacă martorul nu se prezintă la chemarea organelor judiciare, instanța sau organele de urmărire penală pot emite mandat de aducere împotriva sa, urmând să fie adus de poliție sau jandarmerie.
  • Martorul este obligat să depună jurământ sau declarație solemnă în fața instanței. Declarația solemnă se depune de persoanele care din motive religioase sau de conștiință nu doresc sau nu pot să depună jurământ.
  • Martorul este obligat să spună adevărul. În cazul în care martorul nu declară adevărul, va răspunde pentru infracțiunea de mărturie mincinoasă care se pedepsește cu amenda penală sau cu închisoare.

Drepturile martorului

  • Martorul are dreptul să nu dea declarație despre fapte sau împrejurări al căror secret ori confidențialitate poate fi opusă prin lege organelor judiciare, cu excepția situației în care autoritatea competentă ori persoana îndreptățită își exprimă acordul în acest sens ori există o cauză legală de înlăturare a obligației de a păstra secretul.
  • Martorul poate refuza să dea declarație în următoarele situații:
    • Dacă este soț, concubin, ascendent, descendent în linie directă, persoane care au stabilit relații asemănătoare acelora dintre părinți și copii, precum și frate sau soră cu suspectul sau inculpatul din dosarul penal.
    • Dacă este fost soț sau concubin cu suspectul sau inculpatul din dosarul penal.
  • Martorul are dreptul să nu declare fapte sau împrejurări care, dacă ar fi cunoscute, l-ar incrimina.
  • Martorul are dreptul să se prezinte la declarație însoțit de un avocat care îl poate asista pe tot parcursul declarației. Martorul are dreptul să solicite consiliere juridică referitoare la procedura audierii, la procedura penală și la orice aspect pe care îl consideră necesar, de la avocatul său.
  • Martorul are dreptul să beneficieze de măsuri de protecție în cauză dacă există suspiciunea rezonabilă că viața, integritatea corporală, libertatea, bunurile sale sau ale unui membru de familie, activitatea personală a acestora, ar putea fi pusă în pericol ca urmare a informațiilor pe care le furnizează organelor judiciare. Măsurile de protecție care se pot dispune sunt:
    • Supravegherea și paza locuinței martorului sau asigurarea unei locuințe temporare.
    • Însoțirea și asigurarea protecției martorului sau a membrilor de familie a acestuia în cursul deplasării.
    • Protecția datelor de identitate, prin acordarea unui pseudonim cu care martorul va semna declarația sa.
    • Audierea martorului fără ca acesta să fie prezent, prin videoconferință, cu vocea și imaginea distorsionate, dacă este cazul.
  • Martorul are dreptul să beneficieze de restituirea cheltuielilor prilejuite de prezența sa în fața organelor judiciare, pe bază de cerere și de dovezi în acest sens.
  • Martorul are dreptul să fie lăsat să declare tot ceea ce știe în legătură cu faptele sau împrejurările pentru dovedirea cărora este ascultat și apoi i se pot adresa întrebări.
  • Martorul are dreptul să nu răspundă la întrebările prin care este chestionat cu privire la opțiunile politice, ideologice, religioase ori alte circumstanțe personale și de familie, cu excepția cazului în care acestea sunt strict necesare pentru aflarea adevărului în cauză sau pentru verificarea credibilității martorului.
  • Martorul are dreptul să solicite expres înregistrarea audio sau audiovideo a declarației sale.

Audierea martorului minor

Organele de urmărire/cercetare penală și/sau instanța de judecată poate dispune și audierea unui martor minor.

Martorul în vârstă de până la 14 ani este audiat în prezența unuia dintre părinți, a tutorelui sau a reprezentantului legal precum și în prezența unui psiholog. Psihologul are obligația să ofere consiliere de specialitate pe toată durata procedurilor judiciare. Dacă părintele, tutorele sau reprezentantul legal al minorului nu poate fi prezent ori are calitatea de suspect sau de inculpat în cauză sau pot influența declarația martorului, la audierea martorului minor va participa un reprezentant al autorității tutelare sau o rudă cu capacitate deplină de exercițiu.

Martorul în vârstă de până la 14 ani nu depune jurământ dar i se atrage atenția să spună adevărul.

Alte aspecte legate de audierea martorului

Cum te putem ajuta?

Dacă ai fost citat în calitate de martor într-un proces penal, te putem asista la audierea de martor, îți putem explica drepturile și obligațiile pe care le ai și îți putem acorda consultanță juridică pe tot parcursul procedurilor.

Te rugăm să ne contactezi la adresa de e-mail: av.emanuel.dragan@gmail.com sau av.naomidragan@gmail.com sau la numerele de telefon: 0751 777 664 sau 0749 277 137.


Mă numesc Emanuel V. Drăgan și sunt licențiat în Drept la UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș. Am absolvit un master profesional în Instituții judiciare și profesii liberale și, în prezent, sunt avocat colaborator una dintre cele mai de prestigiu Societăți Civile Profesionale de Avocați – Dobre, Damian & Asociații, în cadrul Baroului Mureș. În timpul liber, scriu articole juridice, tutoriale și despre alte situații interesante din viața de zi cu zi. Mă găsești și pe Linkedin sau mă poți contacta aici.

Înscrierea abuzivă a unei persoane reabilitate în Registrul cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale.

Nu puține sunt situațiile în care persoane care au fost condamnate în trecut pentru infracțiuni care aduc atingere vieții sexuale, dar care s-au reabilitat între timp, ajung să fie înscrise în mod abuziv în Registrul cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale.

Dacă te afli într-o asemenea situație, respectiv dacă ai primit notificare cu privrie la înscrierea în acest registru, deși cazierul tău este curat întrucât te-ai reabilitat prin hotărâre judecătorească înainte de 30 iunie 2021 (data operaționalizării registrului), atunci trebuie să știi că înscrierea ta în registru s-a făcut în mod abuziv.

Conform art. 9 alin. (1) lit. a) și art. 26 din Legea nr. 118/2019, înscrierea în Registru se face prin preluarea în acest sistem de evidență a informațiilor introduse în evidențele cazierului judiciar. În cazul în care cazierul tău era curat întrucât te-ai reabilitat, și totuși ai fost înscris în registru, înseamnă că Poliția Română a procedat la înscrierea ta pe baza evidențelor lor operative interne, acțiune care încalcă dispozițiile Legii nr. 118/2019 și care a fost sancționată de instanțele judecătorești.

Exemple de soluții obținute în cazul persoanelor care erau reabilitate deja la data implementării registrului

Cum te putem ajuta?

Dacă te afli în această situație, te putem asista și reprezenta atât în fața poliției cât și în fața instanțelor de judecată pentru a obține ștergerea din acest Registru, în cazul în care înscrierea s-a făcut în mod abuziv.

Te rugăm să ne contactezi la adresa de e-mail: av.emanuel.dragan@gmail.com sau av.naomidragan@gmail.com sau la numerele de telefon: 0751 777 664 sau 0749 277 137.


Mă numesc Emanuel V. Drăgan și sunt licențiat în Drept la UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș. Am absolvit un master profesional în Instituții judiciare și profesii liberale și, în prezent, sunt avocat colaborator una dintre cele mai de prestigiu Societăți Civile Profesionale de Avocați – Dobre, Damian & Asociații, în cadrul Baroului Mureș. În timpul liber, scriu articole juridice, tutoriale și despre alte situații interesante din viața de zi cu zi. Mă găsești și pe Linkedin sau mă poți contacta aici.

Punerea în executare silită în România a unei hotărâri judecătorești pronunțată în UE

În cazul în care ai obținut o hotărâre judecătorească pronunțată într-un stat membru al Uniunii Europene, împotriva unui cetățean român, prin care acesta din urmă a fost obligat la plata unei sume de bani în faovarea ta, trebuie să știi că poți pune în executare silită hotărârea pronunțată într-un stat membru UE și în România.

Pentru punerea în executare silită a hotărârii nu este nevoie să parcurgi procedura recunoașterii hotărârii în România (așa-numita procedură de exequatur), având în vedere că această procedură, potrivit Codului de procedură civilă din România, nu este aplicabilă în cazul hotărârilor judecătorești pronunțate de un stat membru al Uniunii Europene.

Care sunt înscrisurile de care ai nevoie?

Înscrisurile de care vei avea nevoie sunt următoarele:

  • Hotărârea judecătorească străină – original
  • Traducere legalizată după hotărârea judecătorească străină – original
  • Anexa I la Regulamentul nr. 1215/2012 al UE (se obține de la instanța de judecată din străinătate pe baza unei cereri)

Care este procedura în România?

Procedura de punere în executare silită a hotărârii se desfășoară întocmai ca în cazul unei hotărâri judecătorești pronunțate în România.

Trebuie să te adresezi executorului judecătoresc printr-o cerere de executare silită care să conțină toate elementele prevăzute de lege și la care să anexezi înscrisurile de mai sus.

Apoi executorul judecătoresc va sesiza instanța de executare competentă în vedere încuviințării executării silite.

Cum te putem ajuta?

Dacă te afli în situația în care vrei să pui în executare silită, în România, o hotărâre judecătorească pronunțată de un stat membru al Uniunii Europene, te putem ajuta cu întreaga procedură de punere în executare silită, precum și cu intermedierea relației dintre tine și executorul judecătoresc, pe tot parcursul executării silite.

Te rugăm să ne contactezi la adresa de e-mail: av.emanuel.dragan@gmail.com sau av.naomidragan@gmail.com sau la numerele de telefon: 0751 777 664 sau 0749 277 137.


Mă numesc Emanuel V. Drăgan și sunt licențiat în Drept la UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș. Am absolvit un master profesional în Instituții judiciare și profesii liberale și, în prezent, sunt avocat colaborator una dintre cele mai de prestigiu Societăți Civile Profesionale de Avocați – Dobre, Damian & Asociații, în cadrul Baroului Mureș. În timpul liber, scriu articole juridice, tutoriale și despre alte situații interesante din viața de zi cu zi. Mă găsești și pe Linkedin sau mă poți contacta aici.

Transcrierea în România a certificatului de naștere străin al copilului minor

În cazul în care ai un copil minor, născut în străinătate, care nu are emis un certificat de naștere românesc, este necesar să urmezi procedura transcrierii în România a certificatului de naștere străin.

Procedura presupune formularea unei cereri la serviciul de stare civilă al primăriei unde ai sau ai avut ultimul domiciliu în România. La cererea adresată se anexează următoarele înscrisuri:

  • certificatul de naștere din străinătate – traducere legalizată.
  • declarație notarială cum că nu ai mai solicitat transcrierea/înscrierea nașterii la autoritățile române.
  • declarație notarială cu privire la domiciliul actual al copilului minor
  • carte de identitate solicitant și celălalt părinte – copie (sau original, depinde de primărie)

Procedura poate fi parcursă cel mai simplu printr-un avocat specializat, care să vă ajute și să vă îndrume în centralizarea tuturor înscrisurilor necesare.

De la caz la caz, s-ar putea ca înscrisurile enumerate mai sus să nu fie suficiente. De altfel, practica primăriilor din România diferă, uneori, foarte mult în această privință.

Cum te putem ajuta?

Dacă te afli în situația în care ți-ai schimbat numele printr-o hotărâre judecătorească în străinătate, din diferite motive (așa ai dorit, adopție, divorț), te putem ajuta în procedura de recunoaștere a acelei hotărâri pe teritoriul României.

Te rugăm să ne contactezi la adresa de e-mail: av.emanuel.dragan@gmail.com sau av.naomidragan@gmail.com sau la numerele de telefon: 0751 777 664 sau 0749 277 137.


Mă numesc Emanuel V. Drăgan și sunt licențiat în Drept la UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș. Am absolvit un master profesional în Instituții judiciare și profesii liberale și, în prezent, sunt avocat colaborator una dintre cele mai de prestigiu Societăți Civile Profesionale de Avocați – Dobre, Damian & Asociații, în cadrul Baroului Mureș. În timpul liber, scriu articole juridice, tutoriale și despre alte situații interesante din viața de zi cu zi. Mă găsești și pe Linkedin sau mă poți contacta aici.

Recunoașterea în România a hotărârii judecătorești străine de schimbare a numelui

În cazul în care ți-ai schimbat/și-a fost schimbat numele printr-o hotărâre judecătorească pronunțată în străinătate, pentru actualizarea actelor de stare civilă din România (certificat de naștere, certificat de căsătorie, carte de identitate sau pașaport) este necesară parcurgerea procedurii denumită exequatur.

În cazul în care ți-ai schimbat/și-a fost schimbat numele printr-o hotărâre judecătorească pronunțată în străinătate, pentru actualizarea actelor de stare civilă din România (certificat de naștere, certificat de căsătorie, carte de identitate sau pașaport) este necesară parcurgerea procedurii denumită exequatur.

Înscrisuri necesare

Procedura este reglementată de Codul de procedură civilă din România și presupune centralizarea mai multor înscrisuri înainte de formularea cererii în fața instanței de judecată.

Spre exemplu, în cazul unui cetățean român, domiciliat în Statele Unite ale Americii, care și-a schimbat numele prin hotărâre judecătorească pronunțată în Statele Unite, procedura a presupus centralizarea următoarelor înscrisuri:

  • Copia hotărârii străine – în traducere legalizată.
  • Copia citației care atestă că petentul a cunoscut data înfățișării în instanță.
  • Certificarea sau legalizarea hotărârii judecătorești din străinătate, emisă de grefa instanței străine.
  • Copie acte de stare civilă cu numele vechi.
  • Orice acte străine din care să rezulte faptul că solicitantul folosește noul nume în străinătate (pașaport, carte de identitate, permis de conducere).

Competența de soluționare

Codul de procedură civilă stabilește faptul că instanța competentă în această materie este Tribunalul (deci nu Judecătoria sau Curtea de Apel). Acum, se pune în discuție: care Tribunal?

Codul face distincția clară și spune că există două variante:

  • cazul în care solicitantului i-a fost refuzată, de către o instituție, recunoașterea hotărârii – Tribunalul competent teritorial de la locul refuzului.
  • în celelalte cazuri – Tribunalul București.

Soluția

Analizând înscrisurile depuse o dată cu cererea de recunoaștere, Tribunalul a dispus recunoașterea hotărârii judecătorești străine de schimbare a numelui, pronunțată în Statele Unite ale Americii, iar persoana interesată a procedat ulterior la actualizarea actelor de stare civilă din România cu noul nume recunoscut.

Cum te putem ajuta?

Dacă te afli în situația în care ți-ai schimbat numele printr-o hotărâre judecătorească în străinătate, din diferite motive (așa ai dorit, adopție, divorț), te putem ajuta în procedura de recunoaștere a acelei hotărâri pe teritoriul României.

Te rugăm să ne contactezi la adresa de e-mail: av.emanuel.dragan@gmail.com sau av.naomidragan@gmail.com sau la numerele de telefon: 0751 777 664 sau 0749 277 137.


Mă numesc Emanuel V. Drăgan și sunt licențiat în Drept la UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș. Am absolvit un master profesional în Instituții judiciare și profesii liberale și, în prezent, sunt avocat colaborator una dintre cele mai de prestigiu Societăți Civile Profesionale de Avocați – Dobre, Damian & Asociații, în cadrul Baroului Mureș. În timpul liber, scriu articole juridice, tutoriale și despre alte situații interesante din viața de zi cu zi. Mă găsești și pe Linkedin sau mă poți contacta aici.

DrugTest și ce să faci dacă te-a oprit poliția rutieră?

Aparatul utilizat de Poliția Română se numește Drager DrugTest 5000 și este fabricat de compania germană Drager AG.

Acest aparat poate depista prezența a 8 substanțe: cocaina, opiacee, benzodiazepină, Canabis-5, ketamină, metadonă, metamfetamină și amfetamină.

Este obligatoriu să te supui testării cu aparatul Drug Test dacă polițistul rutier îți solicită acest lucru, în caz contrar polițistul rutier dispune retragerea permisului până la data primirii rezultatelor analizei mostrelor biologice.

În cazul în care refuzi să fi testat cu aparatul Drug Test ești obligat să te deplasezi împreună cu polițistul rutier pentru prelevarea de mostre biologice (analize de sânge + urină).

În cazul în care refuzi și prelevarea de mostre biologice (analize de sânge + urină), săvârșești infracțiunea prevăzută de art. 337 Cod penal (Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice) care se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani.

Timpul mediu pentru eliminarea din organism a substanțelor psihoactive

UrinăSângePăr
Amfetamine1-3 zile12 orepână la 90 zile
Barbiturice2-4 zile1-2 zilepână la 90 zile
Canabis7-30 zile14 zilepână la 90 zile
Cocaina3-4 zile1-3 zilepână la 90 zile
Heroina3-4 zilepână la 12 orepână la 90 zile
LSD1-3 zile2-3 orepână la 90 zile
MDMA3-4 zile1-2 zilepână la 90 zile
Metamfetamine3-6 zile1-2 zilepână la 90 zile
Morfina2-3 zile6-8 orepână la 90 zile
Timpii sunt medii și pot fi diferiți în funcție de fiecare persoană, de cantitatea consumată și de frecvența cu care sunt consumate substanțele de către consumatori

Situații întâlnite în practică

Testare Drug TestPrelevare probe sânge+urinăDosar penal la începutCât timp ți se ia permisul?Rezultatul durează mai mult de 72 de oreRezultat analizeSe mai deschide dosar penal?Permis până la finalizare dosar penal?Soluție dosar penal
Accepți – rezultat negativNuNuRămâi cu permisulNu e cazulNu e cazulNu e cazulNu e cazul de dosar penalNu e cazul
Accepți – rezultat pozitivObligatoriuNucel mult 72 de ore sau până vin analizeleȚi se restituie permisulPozitivDaNu Trimitere în judecată
Accepți – rezultat pozitivObligatoriuNucel mult 72 de ore sau până vin analizeleȚi se restituie permisulNegativNu e cazulDaNu e cazul.
Nu accepțiObligatoriuNucel mult 72 de ore sau până vin analizeleȚi se restituie permisulNegativNu e cazulNu e cazulNu e cazul
Nu accepțiObligatoriuNucel mult 72 de ore sau până vin analizeleȚi se restituie permisulPozitivDaNuTrimitere în judecată
Situațiile au în vedere modificările aduse prin OUG 84/2024 și OUG 97/2024 la OUG 195/2002 privind Codul rutier

Mă numesc Emanuel V. Drăgan și sunt licențiat în Drept la UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș. Am absolvit un master profesional în Instituții judiciare și profesii liberale și, în prezent, sunt avocat colaborator una dintre cele mai de prestigiu Societăți Civile Profesionale de Avocați – Dobre, Damian & Asociații, în cadrul Baroului Mureș. În timpul liber, scriu articole juridice, tutoriale și despre alte situații interesante din viața de zi cu zi. Mă găsești și pe Linkedin sau mă poți contacta aici.

Ordin de protecție. Lipsa calității procesuale active în relațiile bazate pe favoruri sexuale contra-cost

Prin cererea de chemare în judecată formulată, reclamanta a solicitat emiterea unui ordin de protecție împotriva pârâtului pentru o perioadă de 6 luni și obligarea acestuia la păstrarea unei distanțe minime de 100m față de reclamantă și interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic.

În motivarea acțiunii, reclamanta a arătat faptul că în ultimii 4 ani între aceasta și pârât a existat o relație de dragoste bazată pe favoruri sexuale pe care i le oferea acestuia contra-cost sau în schimbul unor cadouri oferite de pârât.

În susținerea cererii de emitere a ordinului de protecție, reclamanta a mai arătat faptul că în ultima lună a refuzat să-i mai ofere favoruri sexuale pârâtului, motiv pentru care i-a solicitat acesteia restituirea unor sume plătite în avans pentru astfel de favoruri și a unor sume plătite anterior fără ca pârâtul să primească favoruri de natură sexuală, exercitând presiuni psihologice asupra ei prin mesaje, apeluri telefonice și vizite la locuința sa, pentru a discuta aceste aspecte.

Reclamanta apreciază faptul că insistențele pârâtului i-au produs o stare de temere și i-au cauzat un prejudiciu de natură psihică ce au determinat-o să solicite emiterea unui ordin de protecție. Consideră faptul că relația bazată pe favoruri sexuale contra-cost se circumscrie dispozițiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 216/2013 care definește noțiunea de membru de familie: “persoanele care au stabilit relații asemănătoare acelora dintre soți (…) actuali sau foști parteneri.”.

În apărare, pârâtul a invocat excepția lipsei calității procesuale active a reclamantei, arătând faptul că aceasta nu are calitate de membru de familie întrucât relația acestora s-a bazat exclusiv pe favoruri de natură sexuală contra-cost sau contra unor cadouri. De asemenea, a învederat primei instanțe faptul că este căsătorit de peste 15 ani și că are un copil major și conviețuiește cu soția sa. Relațiile sexuale cu reclamanta s-au rezumat la câteva nopți pe săptămână, pentru care îi oferea acesteia sume de bani sau cadouri.

Prin Sentința pronunțată de prima instanță s-a admis acțiunea reclamantei și s-a dispus emiterea unui ordin de protecție pentru o perioadă de 2 luni și s-a stabilit în sarcina pârâtului obligarea acestuia de a păstra o distanță minimă de 100m față de reclamantă și interzicerea oricărui contact cu aceasta.

Pentru a pronunța această soluție prima instanță a considerat că relațiile dintre părți nu s-au rezumat numai la întreținerea unor relații sexuale contra-cost, ci se încadrează în categoria acelora descrise de art. 3 și 5 din Legea nr. 217/2003 întrucât pârâtul i-a comunicat reclamantei în repetate rânduri că o iubește, i-a făcut complimente, i-a cumpărat buchete de flori, i-a solicitat să se împace cu el, ia încredințat mașina personală și a urmărit-o în repetate rânduri să vadă dacă se întâlnește cu altcineva.

De asemenea, prima instanță reține că mențiunile din transferurile bancare precum “taxă servicii” și ”taxă păs*rică” nu au fost făcute decât pentru amuzamentul părților a căror relație se încadrează în cele asemănătoare acelora dintre soți.

Împotriva acestei sentințe a declarat apel pârâtul care a susținut că hotărârea primei instanțe este neîntemeiată, solicitând tribunalului admiterea apelului, schimbarea în tot a sentinței apelate și pe cale de consecință admiterea excepției lipsei calității procesuale active a reclamantei.

În continuarea celor arătate în primă instanță, apelantul-pârât a învederat Tribunalului că: “scopul dispozițiilor Legii nr. 217/2003 privind emiterea unui ordin de protecție este de a proteja relațiile dintre membrii de familie, art. 5 detaliind pe larg o sumedenie de accepțiuni ale acestei sintagme. Legislația din România nu conține o definiție a relațiilor de concubinaj și nici o reglementare a parteneriatului civil. Prin inițiativa legislativă a Senatului României din data de 25.10.2016, s-a propus reglementarea noțiunii de parteneriat civil și, implicit, a noțiunii de concubinaj reglementat: „Parteneriatul civil este un contract încheiat, fără niciun fel de discriminare, între două persoane care decid să conviețuiască în baza afecțiunii, respectului și sprijinului reciproc și a egalității în drepturi.”. Această definiție este inspirată de art. 515 alin. (8) din Codul civil francez care statuează despre concubinaj că este „o uniune de facto, caracterizată printr-o viață comună cu caracter de stabilitate și continuitate, între două persoane, de sex diferit sau de același sex, care trăiesc în cuplu.”.  Într-o întrebare preliminară adresată Curții de Justiție a Uniunii Europene, Cauza C-244/20 cu privire la o problematică similară, s-a procedat la analiza noțiunii de concubinaj și s-a statuat că: „În sensul dispozițiilor prezentului articol, concubinaj înseamnă unirea a două persoane între care există o relație afectivă similară cu cea conjugală, care fără a fi împiedicate să se căsătorească, nu au o relație conjugală cu o altă persoană.. Definiția legală a concubinajului nu se limitează, însă, la legislațiile statelor europene. Noțiunea de concubinaj este definită de jurisprudența statului Louisiana, Statele Unite ale Americii ca fiind: „o relație cu conținut sexual în care un bărbat și o femeie trăiesc împreună ca soț și soție într-o stare asemănătoare celei de căsătorie” (Decizia nr. 2d 1118, 1129 din 1988).”.

Intimata-reclamantă a solicitat respingerea apelului și menținerea ca legală și temeinică a hotărârii apelate, reluând motivarea primei instanțe.

Prin Decizia pronunțată de Tribunal s-a dispus admiterea apelului formulat de apelant și schimbarea în tot a sentinței apelate în sensul admiterii excepției lipsei calității procesuale active a reclamantei.

Pentru a pronunța această soluție, Tribunalul a considerat că:

Potrivit art. 38 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenței domestice „persoana a cărei viață, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violență din partea unui membru al familiei poate solicita instanţei ca, în scopul înlăturării stării de pericol, să emită un ordin de protecție prin care să se dispună, cu caracter provizoriu, una ori mai multe măsuri, obligații sau interdicții”. Cum calitatea de membru de familie nu poate fi decât reciprocă rezultă că poate avea calitate procesuală activă într-o cauză având ca obiect cererea de emitere a unui ordin de protecție un membru de familie aflat într-o stare de pericol ca urmare a exercitării unor acte de violențe exercitate de către alt membru al familiei.

În susținerea cererii de respingere a excepției lipsei calității procesuale active, intimata, prin apărător ales, a invocat incidența cazului prevăzut la lit. c), respectiv părții ar fi „foști parteneri”. Tribunalul reține că noțiunea de „foști parteneri” trebuie interpretată prin prisma persoanelor protejate de lege, respectiv a celor între care au existat relații asemănătoare acelora dintre soți, chiar fără a locui împreună.

Conform susținerilor ambelor părți, atât prin înscrisurile depuse dar şi în fața instanţei, părțile nu au locuit niciodată împreună deși întâlnirile aveau loc periodic. Astfel cum a arătat intimata, întâlnirile dintre părți se desfășurau doar pe parcursul unei nopți, la domiciliul intimatei sau al apelantului. Chiar dacă aceste „vizite nocturne” au avut o oarecare frecvență şi s-au desfășurat pe parcursul a 4 ani, astfel cum au arătat părțile, tribunalul reține că aceste vizite, în lipsa oricăror alte activități sau preocupări comune nu pot duce la concluzia că relația dintre părți ar putea fi considerată asemănătoare celor dintre părți sau că aceștia sunt „foști parteneri”.

Intimata nu a invocat şi nici nu a probat existenței niciunei activități comune pe care părțile să o fi efectuat împreună în afara întâlnirilor nocturne. Mai mult, întâlnirile pe timp de zi au fost, astfel cum reiese din probele aflate la dosar, după ce intimata a refuzat să se mai întâlnească cu apelantul şi acesta din urmă şi-a manifestat intenția de a formula acțiuni în justiție pentru recuperarea sumelor date.

Simplele declarații prin care una dintre părți își arăta sentimentele de dragoste față de cealaltă, contrar susținerilor reprezentantului intimatei, nu pot transforma relația dintre părți în una asemănătoare unei dintre soți, nefiind prezente atributele prevăzute la art. 1 ca aparținând relațiilor ocrotite de lege: „prietenie, afecțiune şi întrajutorare morală şi materială a membrilor familiei”.

Constatând astfel că reclamanta (intimata) nu poate avea calitate procesuală pasivă pentru formularea cererii de emitere a unui ordin de protecție, nefiind printre persoanele menționate expres de Legea nr. 217/2003, tribunalul va admite excepţia lipsei calităţii procesuale active cu consecința admiterii apelului şi respingerea cererii de chemare în judecată ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă. (Decizia civilă nr. 588/2022 din 15.09.2022 a Tribunalului Mureș).


Mă numesc Emanuel V. Drăgan și sunt licențiat în Drept la UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș. Am absolvit un master profesional în Instituții judiciare și profesii liberale și, în prezent, sunt avocat colaborator una dintre cele mai de prestigiu Societăți Civile Profesionale de Avocați – Dobre, Damian & Asociații, în cadrul Baroului Mureș. În timpul liber, scriu articole juridice, tutoriale și despre alte situații interesante din viața de zi cu zi. Mă găsești și pe Linkedin sau mă poți contacta aici.

Cum se facturează veniturile obținute din Youtube pe PFA/SRL?

Ținând cont de creșterea numărului de persoane care oferă conținut media pe platforma YouTube, s-a pus în discuție care este modalitatea corectă de a factura veniturile obținute pe PFA și SRL din această activitate.

Atunci când vine vorba de încasarea veniturilor pe persoană fizică, facturarea iese din discuție, urmând ca beneficiarul să depună anual o Declarație Unică prin care să declare veniturile obținute și să plătească impozitul în cuantum de 10%.

Totuși, când vorbim despre PFA sau SRL, lucrurile stau puțin altfel, situație la care ne vom uita în prezentul articol.

Modalitatea de facturare

Înainte de a discuta despre modalitatea de facturare, trebuie să te asiguri că ai autorizate CAEN-urile corespunzătoare, fie pe PFA fie pe SRL. Ținând cont că pe un PFA poți autoriza doar 5 CAEN-uri, îți recomand să îți autorizezi CAEN 7311 (activități ale agențiilor de publicitate) și 7312 (servicii de reprezentare media). La fel stă treaba și în cazul unui SRL.

Ulterior înființării unui PFA sau unui SRL, trebuie să obții un cod special de TVA (VIES – TVA intracomunitar), având în vedere că serviciile de publicitate (faptul că pe videoclipurile tale sunt afișate reclame) le prestezi către Google Irlanda, adică o entitate de la nivelul Uniunii Europene. Pentru ajutor în obținerea codului de TVA intracomunitar, mă poți contacta aici.

Acest cod trebuie să se regăsească pe toate facturile emise de tine către Google Irlanda. Poți emite facturi folosind un serviciu gratuit sau plătit în acest scop.

Acum, banii obținuți din Google Adsense (pentru simplificare, vom spune banii obținuți din Youtube) îi poți retrage din contul tău Google după cum dorești, moment în care va trebui să emiți o factură către Google Adsense, ca să poți justifica în contabilitatea PFA-ului sau SRL-ului încasarea respectivilor bani.

Factura o vei emite FĂRĂ TVA, cu mențiunea taxare inversă, și cu mențiunea codului de TVA intracomunitar obținut (VIES), indiferent dacă firma ta este plătitoare de TVA sau nu.

Deși ai obligația să emiți factură pentru aceste încasări, nu ai obligația să o și trimiți către Google Adsense, dar, dacă dorești, poți să o trimiți la acest e-mail: AdSenseVAT@gmail.com .

Pentru fiecare lună în care încasezi bani din Youtube, ai obligația depunerii Declarației 300, iar dacă este înregistrată și în scopuri de TVA în România, trebuie să trimiți și Declarația 390.

După emiterea facturii (și eventual trimiterea acesteia către Google Irlanda), vei păstra acest document în contabilitatea PFA-ului sau SRL-ului tău.


Mă numesc Emanuel V. Drăgan și sunt licențiat în Drept la UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș. Am absolvit un master profesional în Instituții judiciare și profesii liberale și, în prezent, sunt avocat colaborator una dintre cele mai de prestigiu Societăți Civile Profesionale de Avocați – Dobre, Damian & Asociații, în cadrul Baroului Mureș. În timpul liber, scriu articole juridice, tutoriale și despre alte situații interesante din viața de zi cu zi. Mă găsești și pe Linkedin sau mă poți contacta aici.

A căzut zidul CCR-ului și al ICCJ-ului! Supremația dreptului Uniunii Europene sau mână liberă pentru inechitate?

Prin Hotărârea CJUE pronunțată în data de 24.07.2023 în cauza C-107/23 PPU, printre altele, Curtea a analizat principiul supremației dreptului uniunii Europene și a hotărât că acest principiu “trebuie interpretat în sensul că se opune unei reglementări sau unei practici naționale potrivit căreia instanțele naționale de drept comun ale unui stat membru sunt ținute de deciziile curții constituționale, precum și de cele ale instanței supreme ale acestui stat membru și nu pot, din acest motiv și cu riscul angajării răspunderii disciplinare a judecătorilor în cauză, să lase neaplicată din oficiu jurisprudența rezultată din deciziile menționate, chiar dacă ele consideră, în lumina unei hotărâri a Curții, că această jurisprudență este contrară unor dispoziții ale dreptului Uniunii care au efect direct.”.

Cu alte cuvinte, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a hotărât, printr-o decizie obligatorie pentru România, faptul că judecătorul național poate să nu respecte o decizie a Curții Constituționale (obligatorie potrivit art. 147 alin. (4) din Constituția României), fără ca acesta să suporte vreo consecință de natură disciplinară, dacă judecătorul consideră că o decizie a CCR este contrară dreptului Uniunii Europene.

Aceeași rațiune urmează să se aplice și cu privire la hotărârile pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție care, peste noapte, au devenit neobligatorii pentru judecătorii naționali, dacă aceștia consideră că sunt contrare dreptului Uniunii Europene.

Principiile pe care a fost construită Decizia CJUE din 24.07.2023 sunt evident străine de principiile pe care este construit dreptul românesc, dar nu înseamnă că cele dintâi ar fi greșite, inechitabile sau imorale.

Chiar dacă rigiditatea sistemului de drept românesc post-decembrist a fost în primul rând un mijloc de control împotriva abuzurilor care au avut loc în justiția de tristă amintire a secolului trecut, nu se poate susține că actualul sistem nu a greșit niciodată și că a împărțit întotdeauna dreptatea socială, după cum îi este menirea.

Dreptatea nu poate fi întotdeauna împărțită prin aplicarea unei norme rigide (constatare care nu necesită argumentare), iar consecința este că nu toți vor primi ceea ce li se cuvine (potrivit principiului de drept roman: a trăi în mod onest, a nu vătăma pe nimeni și a da fiecăruia ceea ce i se cuvine.).

Diametral opus, sistemul de drept common law nu împărtășește limitările sistemului în care chiar și picătura streșinii este reglementată legal, astfel că recunoaște posibilitatea judecătorului, în calitate de împărțitor de dreptate (nu doar ca unul care aplică litera legii), să trateze fiecare situație în mod dinamic, în spirit, și nu doar în literă (cu lepădarea șabloanelor de respingere, admitere în parte sau admitere) și să dea sens situațiilor supuse judecății, în sens moral, echitabil, și nu doar legal (ca spălarea de mâini a lui Pilat din Pont care a fost mulțumit că s-a aplicat legea și s-a respectat procedura, dar nu a fost interesat dacă rezultatul a fost moral sau nu), fără să mai conteze soluția sau dacă s-a împărțit cu adevărat dreptatea.

Vom fi păziți de arbitrar? Probabil că nu, dar nici această considerare nu este atributul exclusiv al judecătorului. Ea trebuie să fie ancorată puternic în normele de drept european, căci acestea vor prevala față de Deciziile CCR și ICCJ, și nu părerile judecătorului național.

Suntem pregătiți pentru un sistem de justiție flexibil care să dea fiecăruia ce i se cuvine, interpretând și dând sens normele juridice, aplicând principiile din common law? Sunt magistrații suficient de maturi să considere când, cât și cum pot să aplice sau să ignore deciziile CCR și ICCJ, fiind ancorați în normele și gândirea de drept european? Sunt întrebări la care judecătorii trebuie să se gândească serios, mai ales că acum nu mai există riscul să fie urmăriți disciplinar în cazul în care consideră că Deciziile CCR și ICCJ stau în calea îndeplinirii unui act de justiție echitabil, moral și cuvenit, baza pe principiile dreptului european.


Mă numesc Emanuel V. Drăgan și sunt licențiat în Drept la UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș. Am absolvit un master profesional în Instituții judiciare și profesii liberale și, în prezent, sunt avocat colaborator una dintre cele mai de prestigiu Societăți Civile Profesionale de Avocați – Dobre, Damian & Asociații, în cadrul Baroului Mureș. În timpul liber, scriu articole juridice, tutoriale și despre alte situații interesante din viața de zi cu zi. Mă găsești și pe Linkedin sau mă poți contacta aici.

Cum se impozitează premiile obținute la concursuri?

Sigur ai participat măcar o singură dată la un concurs organizat la televizor, la radio, pe internet sau într-un supermarket și, poate că ai fost chiar persoana care a câștigat și premiul, să zicem, 1000 de lei.

Ce obligații fiscale ai cu privire la suma câștigată și care este modalitatea în care este aceasta impozitată (da, se datorează impozit și pentru un premiu)?

Este important să știi că tu, în calitate de câștigător, nu ai obligația de a plăti impozit.

Asta nu înseamnă că acele venituri sunt neimpozabile, ci înseamnă că înainte să ajungă la tine suma de bani câștigată, altcineva a plătit impozitul în locul tău.

Potrivit art. 110 alin. (1) din Codul fiscal: „Veniturile sub formă de premii se impun, prin reținerea la sursă, cu o cotă de 10% aplicată asupra venitului net realizat din fiecare premiu.”

Cu alte cuvinte, organizatorul concursului la care ai participat și ai câștigat este cel care plătește impozitul pentru tine.

Foarte important de reținut este că pentru premiile în bani sau în natură în valoare concretă sau echivalentă de sub 600 de lei inclusiv nu se datorează impozit (art. 110 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal).

Spre exemplu, dacă participi la un concurs (pe care îl și câștigi) unde premiul este de 1000 de lei, în realitate ai câștigat 960 de lei deoarece:

  • Din 1000 de lei se scad 600 de lei pentru care nu se datorează impozit. Rămân așadar 400 de lei impozabili.
  • Asupra restului de 400 de lei, organizatorul va reține și va plăti pentru tine suma de 40 de lei (10% din 400).
  • Așadar, tu urmează ca la final să primești 600 + 360 = 960 de lei.


Mă numesc Emanuel V. Drăgan și sunt licențiat în Drept la UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș. Am absolvit un master profesional în Instituții judiciare și profesii liberale și, în prezent, sunt avocat colaborator una dintre cele mai de prestigiu Societăți Civile Profesionale de Avocați – Dobre, Damian & Asociații, în cadrul Baroului Mureș. În timpul liber, scriu articole juridice, tutoriale și despre alte situații interesante din viața de zi cu zi. Mă găsești și pe Linkedin sau mă poți contacta aici.